ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ
ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի որոշում |
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8200/05/192022 թ. | ||||||
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8200/05/19 |
|||||||
|
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան) հետևյալ կազմով`
նախագահող Ռ. Հակոբյան Է. Սեդրակյան Ս. Անտոնյան Ա. Բարսեղյան Հ. Բեդևյան Մ. Դրմեյան Գ. Հակոբյան Ս. Միքայելյան Ա. Մկրտչյան Տ. Պետրոսյան Ն. Տավարացյան
զեկուցող
2022 թվականի մարտի 03-ին
դռնբաց դատական նիստում քննելով Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշման դեմ` ըստ հայցի Արթուր Ախիջանյանի ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի՝ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին,
Պ Ա Ր Զ Ե Ց
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Դիմելով դատարան՝ Արթուր Ախիջանյանը պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
ՀՀ վարչական դատարանի (դատավոր` Լ․ Հակոբյան) (այսուհետ` Դատարան) 23․12․2019 թվականի վճռով հայցը հայցը բավարարվել է:
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան) 09․06․2021 թվականի որոշմամբ Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը մերժվել է ՝ Դատարանի 23․12․2019 թվականի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարանը (ներկայացուցիչ Անահիտ Կճոյան):
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ և 302-րդ հոդվածները, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 48-րդ, 62-րդ հոդվածնեը, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ, 5-րդ, 19-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 68-րդ, 124-րդ հոդվածների պահանջները, ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ա որոշման դրույթները։
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ փաստարկներով.
Վերաքննիչ դատարանն հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչությունն իր 15.02.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա3661 և 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա-1362 գրություններով հայցվորին մերժում չի տրամադրել, այլ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հասցե տրամադրելու համար, որպես հիմք ներկայացված առուվաճառքի պայմանագիրը, կնքված է եղել դեռևս 13.12.2013 թվականին, առաջարկել է ներկայացնել նոր կնքված առուվաճառքի պայմանագիր՝ ելնելով գույքի սեփականատիրոջ՝ օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման ենթարկված իրավունքները չխախտելու օրենսդրական պահանջից:
Վերաքննիչ դատարանը վեճը լուծել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի իրավակարգավորմամբ, սակայն պատշաճ գնահատական չի տվել հայցվող իրավունքի իրավաչափության և վճռով պարտավորեցվող վարչական ակտի իրավաչափության վերաբերյալ:
Վերաքննիչ դատարանը պետք է կիրառեր ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի «ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմնին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման դրույթները, որի 7-րդ գլխի «50-րդ» ենթակետից հետևում է, որ հասցե կարող է տրամադրվել միայն գույքի սեփականատիրոջը կամ օգտագործողին:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը պահանջել է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել նոր քննության կամ կայացնել նոր դատական ակտ:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը.
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.
1․ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Նոր Նորքի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 15․12․2005 թվականին տրված թիվ 2097308 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համաձայն՝ Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակը սեփականության իրավունքով պատկանում է Սերժիկ Վարդանյանին (գ.թ. 20-25):
2․ Սերժիկ Վարդանյանի և Արթուր Ախիջանյանի միջև 13.12.2013 թվականին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրի համաձայն՝ Արթուր Ախիջանյանը որպես սեփականություն ձեռք է բերել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակը (գ.թ. 26):
3․ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ուղղված 02.09.2019 թվականի դիմումով Արթուր Ախիջանյանը խնդրել է կայացնել բարենպաստ վարչական ակտ և Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակին տրամադրել հասցե (գ.թ. 47-49):
4․ Ի պատասխան հասցե տրամադրելու վերաբերյալ հայցվորի 02.09.2019 թվականի դիմումի՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Ամյանը 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա9661 գրությամբ հայտնել է. «… Բարձրացված հարցն ուսումնասիրվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան մասնագետների կողմից: Արդյունքում Ձեր կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքվել է հ.3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր, որից ծագող իրավունքը պետական գրանցում չի ստացել:
Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 14.04.1999թ. ՀՕ-295 օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագմանը, փոփոխմանը, փոխանցմանն ուղղված գործարքներից (բացառությամբ միակողմ գործարքների) ծագող իրավունքները պետք է պետական գրանցման ներկայացվեն ոչ ուշ, քան այդ գործարքների նոտարական վավերացման օրվանից սկսած՝ 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ քաղաքացիական օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ գործարքներից ծագող իրավունքները պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության, նման գործարքը առոչինչ է» (գ.թ. 44):
4. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և գտնում է, որ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողության համար անհրաժեշտ պայմանների վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար։
Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ այն իրավական հարցադրմանը, թե արդյոք բոլոր դեպքերում է վարչական ակտը համարվում ընդունված, եթե դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտն օրենքով սահմանված կարգով չի կարող ընդունվել:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետը 30 օր է: Օրենքով կարող են սահմանվել հատուկ` 30 օրից կարճ կամ ավելի երկար ժամկետներ:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` վարչական վարույթի ժամկետն սկսվում է դիմումը տվյալ վարչական մարմնում մուտքագրելու օրվանից, իսկ վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ ընդունվելիք վարչական ակտերի համար` նախաձեռնության օրվանից:
Մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետի համաձայն` դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունվելու դեպքում վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, նախկինում կայացրած որոշումներից մեկով անդրադառնալով մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետի մեկնաբանությանը, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ տվյալ դրույթը չի կարող մեկնաբանվել որպես հայցվող ցանկացած ակտի ընդունված լինելը հաստատող նորմ: Հայցվող վարչական ակտը, ինչպես նաև հայցվող իրավունքը պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, չխախտեն այլոց իրավունքները և ազատությունները: Հետևաբար, նշված նորմի բովանդակության մաս պետք է կազմի նաև հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը, որի առկայությունը հաստատվելուց հետո միայն հնարավոր կլինի փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը (տե՛ս Սերգեյ Գասպարյանն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ՎԴ/5557/05/08 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 17.04.2009 թվականի որոշումը):
Մեկ այլ որոշմամբ վերահաստատելով իր այդ դիրքորոշումը` ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է նաև, որ մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետով սահմանված իրավական նորմը չի ենթադրում վարչական մարմնի կողմից վարչարարություն չիրականացնելու դեպքում վարչարարությունն իրականացված լինելու և պահանջվող վարչական ակտն ընդունված լինելու կանխավարկածի առկայություն: Յուրաքանչյուր գործով մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետի կիրառման հարցը քննարկելիս դատարանները պետք է հաշվի առնեն ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները և վարչական վարույթի առանձնահատկությունները։ Վարչարարության որոշակի տեսակների դեպքում իրավունքի գոյության հարցն ուղղակիորեն կապված է վարչարարության իրականացման հետ, որի արդյունքում է միայն հնարավոր որոշել հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը (տե՛ս Փառանձեմ Գևորգյանն ընդդեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության թիվ ՎԴ/2731/05/11 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշումը):
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է նաև, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածը նախատեսում է օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու իրավական հնարավորություն: Այսինքն՝ վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտը նշված իրավադրույթի ուժով որոշ դեպքերում կարող է համարվել ընդունված և առաջացնել այդ վարչական ակտին բնորոշ բոլոր իրավաբանական հետևանքները: Տվյալ դեպքում դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտի ընդունման օրենքով սահմանված ժամկետը խախտվելու դեպքում գործում է այն ֆիկցիան, որ պահանջվող բարենպաստ վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է օգտվել դիմում ներկայացնելիս իր ակնկալած իրավունքից, որը տրամադրման էր ենթակա ընդունվելիք վարչական ակտով: Քննարկվող իրավաբանական ֆիկցիայի նպատակն է ապահովել վարչարարության իրականացումը ողջամիտ ժամկետում, բարձրացնել վարչական մարմինների պատասխանատվությունը և բացառել այնպիսի դեպքերը, երբ իրավասու վարչական մարմինը, խախտելով օրենքով իր վրա դրված պարտականությունները, սահմանված կարգով չի քննարկում անձի դիմումը և դրա վերաբերյալ որևէ վարչական ակտ չի ընդունում։
Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու ֆիկցիայի գործողությունը կապված է որոշակի պայմանների առկայության հետ։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի ներկայիս խմբագրությամբ՝
1. Եթե վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմինը սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում, ապա վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական ակտը չի կարող ընդունված համարվել, եթե դա սույն օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի համաձայն առ ոչինչ է։
Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, ներկայիս կարգավորմամբ, օրենքի ուժով վարչական ակտի ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգի առումով որդեգրվել է այն իրավակարգավորումը, որով այդ կառուցակարգի գործողությունը տարածել է բոլոր այն դեպքերի վրա, երբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում իրավասու վարչական մարմինն օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում։ Նշված կանոնից բացառություն է սահմանված միայն այն դեպքի համար, երբ հայցվող վարչական ակտը կլինի առ ոչինչ՝ ակտով դրա հասցեատիրոջը ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տրամադրվելու հիմքով: Կատարված օրենսդրական փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ օրենսդրի կամքն ուղղված է վարչական մարմիններին առավել խիստ պահանջներ ներկայացնելուն։ Դրանց ուժով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողությունը պայմանավորված չէ հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությամբ, և նույնիսկ ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, նշված իրավադրույթի համաձայն, կարող է համարվել ընդունված, բացառությամբ՝ եթե այդ ակտով դրա հասցեատիրոջը տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության պայման չէ։ Նշվածից բացառություն է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված վարչական ակտի առոչնչության հիմքի առկայությունը, այն է՝ ակտով դրա հասցեատիրոջը տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Այսինքն՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողությունը պարզելիս դատական վերահսկողությունը սահմանափակվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված վարչական ակտի առոչնչության հիմքի առկայությունը (բացակայությունը) գնահատելով։ Ինչ վերաբերում է հայցվող վարչական ակտի հնարավոր անվավերության հիմքերին, ինչպես նաև հնարավոր առոչնչության մյուս հիմքերին, ապա քննարկվող իրավաբանական ֆիկցիայի գործողությունը պարզելիս դրանց առկայությունը (բացակայությունը) ենթակա չէ դատարանի կողմից գնահատման։
Ամփոփելով վերոգրյալ իրավական դիրքորոշումները՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ինչպես ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 25.10.2017 թվականի ՀՕ-193-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց (02.12.2017 թվական) հետո, այնպես էլ մինչև նշված փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված՝ օրենքի ուժով վարչական ակտի ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգը գործում է հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում.
1) անձը դիմել է վարչական մարմնին՝ հայցելով որոշակի բարենպաստ վարչական ակտի ընդունում, այսինքն՝ վարչական վարույթը հարուցվել է անձի դիմումի հիման վրա, և դիմումը համապատասխանում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջներին,
2) բացակայում է վարչական ակտի՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքը,
3) տվյալ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օժտված է այդ վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ,
4) վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օրենքով սահմանված ժամկետում ցուցաբերել է անգործություն՝ չի ընդունել հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը կամ չի կայացրել անձի դիմումը մերժելու մասին որոշում կամ վարչական վարույթը եզրափակող օրենքով նախատեսված որևէ այլ անհատական իրավական ակտ:
Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշման կիրառումը սույն գործի փաստերի նկատմամբ.
Սույն գործի փաստերի համաձայն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Նոր Նորքի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 15․12․2005 թվականին տրված թիվ 2097308 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համաձայն՝ Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակը սեփականության իրավունքով պատկանում է Սերժիկ Վարդանյանին։ 13.12.2013 թվականին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրով՝ Արթուր Ախիջանյանը Սերժիկ Վարդանյանից գնել է նշված ավտոտնակը: Արթուր Ախիջանյանը 02.09.2019 թվականին դիմել է Երևանի քաղաքապետին, խնդրելով կայացնել բարենպաստ վարչական ակտ և ավտոտնակին տրամադրել հասցե: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Ամյանը 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա9661 գրությամբ հայտնել է, որ ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքվել է հ.3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր, որից ծագող իրավունքը պետական գրանցում չի ստացել: Միաժամանակ հայտնվել է, որ գործարքներից ծագող իրավունքները պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության, նման գործարքը առոչինչ է:
Դիմելով դատարան՝ Արթուր Ախիջանյանը պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
Դատարանը 23․12․2019 թվականին վճիռ է կայացրել հայցը բավարարելու մասին՝ պատճառաբանելով, որ հայցվորի կողմից հայցված և ընդունված համարվող՝ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ բարենպաստ վարչական ակտով հայցվորին տրամադրված իրավունքը ոչ միայն ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք չէ, այլ այդ վարչական ակտով տրամադրված իրավունքը միանգամայն իրավաչափ է, և ըստ այդմ՝ պատասխանողը պետք է պարտավորեցվի հայցվորին տրամադրել խնդրո առարկա ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշումը:
Վերաքննիչ դատարանը Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը մերժել է, և Դատարանի վճիռը թողել է անփոփոխ` պատճառաբանելով, որ հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտ է հանդիսանում գույքի սեփականատերը և այդ գույքն օգտագործողը: Ուստի անհիմն է բողոքաբերի դիտարկումներն առ այն, որ նման դիմում կարող է ներկայացնել միայն սեփականատերը:
Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ ի թիվս սեփականատիրոջ, նաև օգտագործողի կողմից հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու հնարավորություն սահմանված լինելու պայմաններում բացակայում է հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի հիմքով առոչինչ հանդիսանալու հանգամանքը: Այդ հանգամանքը ակնհայտ չէ: Երկրորդ` պատասխանող վարչական մարմնի կողմից չի հատկորոշվել հասցե տրամադրելու մերժման որևէ հիմք: Ավելին` նման հիմքը սույն հայցի մերժման համար բավարար կարող էր հանդիսանալ բացառապես այն դեպքում, եթե այն կապված լիներ հայցվորին ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տալու հետ, որպիսի հանգամանքն ակնհայտորեն բացակայում է:
Վերը նշված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո անդրադառնալով սույն գործի փաստերին և ստորադաս դատարանների հիմնավորումներին՝ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում արձանագրել հետևյալը.
ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի «ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմնին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման 51-րդ կետի համաձայն՝ հասցե տրամադրող լիազոր մարմինն առավելագույնը 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է որոշում անշարժ գույքին հասցե տրամադրելու կամ հասցե տրամադրելը մերժելու մասին:
Նշված որոշմամբ հաստատված Հավելվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ հասցեավորման օբյեկտներ են հողամասերը, շենքերը, շինությունները և դրանց առանձին մասերը, որոնք հնարավոր է օգտագործել որպես անշարժ գույքի ինքնուրույն միավորներ՝ դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությանը համապատասխան։ Հավելվածի 48-րդ կետի համաձայն՝ համայնքների տարածքում տեղակայված անշարժ գույքը հասցեավորում են համայնքի ղեկավարները, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող անշարժ գույքը` մարզպետները։ Հավելվածի 29-րդ կետի համաձայն՝ հասցե տրամադրվում է.
ա) նոր առաջացած (ստեղծված) հողամասերին, շենքերին և շինություններին,
բ) հասցեավորված օբյեկտի՝ նոր օբյեկտների բաժանման, ինչպես նաև երկու և ավելի օբյեկտների միավորման դեպքում,
գ) նախկինում չհասցեավորված օբյեկտներին,
դ) նախկինում հասցեավորված օբյեկտների հասցեները սույն կարգի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով:
Հավելվածի 31-րդ կետը սահմանում է, որ հասցե չի տրամադրվում`
ա) կառուցապատման համար չնախատեսված հողամասերին,
բ) ամբողջությամբ ինքնակամ զբաղեցված հողամասերին և դրանց վրա կառուցված շենքերին, շինություններին:
Հավելվածի 50-րդ կետի 1-ին պարբերության համաձայն՝ բացառությամբ նույն կարգի 30-րդ և 37-րդ կետերում նախատեսված դեպքերի` անշարժ գույքին հասցե տրամադրելու համար գույքի սեփականատերը (օգտագործողը) դիմում է ներկայացնում հասցեների տրամադրման լիազոր մարմին:
Հավելվածի 52-րդ կետը սահմանում է անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը մերժելու հիմքերը: Այդ հիմքերն են.
ա) անշարժ գույքի բաժանումը կամ միավորումը թույլատրված չէ օրենքով,
բ) օբյեկտն ինքնուրույն գույքային միավոր չէ,
գ) ներկայացվել է ամբողջությամբ ինքնակամ զբաղեցված և (կամ) դրա վրա կառուցված շենքին կամ շինությանը հասցե տրամադրելու մասին դիմում:
Վերը նշված նորմերից բխում է, որ նախ՝ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ դիմում կարող է ներկայացնել ինչպես գույքի սեփականատերը, այնպես էլ այն օգտագործողը, ինչից բխում է, որ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշման հասցեատեր կարող է լինել կամ գույքի սեփականատերը, կամ այն օգտագործողը: Վերը նշված նորմերից բխում է նաև, որ Հավելվածի 52-րդ կետով նախատեսված՝ անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը մերժելու հիմքերի, 31-րդ կետով նախատեսված՝ հասցե չտրամադրելու դեպքերի բացակայության և 29-րդ կետով նախատեսված՝ հասցե տրամադրելու դեպքերի առկայության պայմաններում հասցե տրամադրելու լիազոր մարմնի պարտականությունն է բավարարել տվյալ գույքի սեփականատիրոջ կամ այն օգտագործողի՝ հասցե տրամադրելու պահանջը:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ հայցվորը պահանջել է Երևանի քաղաքապետին տրամադրել հասցե Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակին, որին ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-U-1362 գրությամբ տեղեկացվել է, որ 13․12․2013թվականի թիվ 3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրից ծագող իրավունքները պետական գրանցման չեն ենթարկվել: Տվյալ դեպքում, հայցվորը պահանջել է հասցե տրամադրել այն գույքի համար, որը սեփականության իրավունքով գրանցված է այլ անձի անվամբ, քանի որ հայցվորի և Սերժիկ Վարդանյանի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը ՀՀ անշարժ գույքի պետական գրանցում չի ստացել, և հայցվորին նշված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական չի տրվել:
Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ստորադաս դատարանները Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով չի ապացուցվել և որևէ կերպ չի հիմնավորվել, հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ գործով չի հիմնավորվել հայցի առարկա ավտոտնակի նկատմամբ վարչական ակտ հայցող անձի կողմից, այդ գույքի նկատմամբ ներկա պահին պետական գրանցված իրավունքների առկայությունը։ Ավելին գործում առկա իրավունքների պետական գրանցման վկայականով հաստատվել է, որ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է երրորդ անձի, ով վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող և վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ օժտված մարմին չի դիմել:
Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգմանն այն մասին, որ հայցվորը հանդիսանալով գույքը փաստացի օգտագործող ևս իրավունք ունի բարենպաստ վարչական ակտ հայցելու, ապա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ գույքի գրանցված սեփականատիրոջ առկայության պայմաններում, այդ գույքի նկատմամբ իրավազորությունների (տիրապետում, օգտագործում, տնօրինում) ամբողջությունը օրենքով պատկանում է սեփականատիրոջը, հետևաբար գույքի օգտագործողը, առավել ևս առանց որևէ իրավական հիմքի օգտագործողը, իրավունք չունի և չի կարող իրականացնել սեփականատիրոջը վերապահված իրավունքներ, այդ թվում և հայցել գույքին հասցե տրամադրելու մասին որոշման կայացում:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության համար, ինչպես արդեն իսկ վերը նշվեց, անհրաժեշտ պայման է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքի բացակայությունը։ Տվյալ դեպքում վերը նշված դիրքորոշումների համատեքստում սույն գործով ենթակա էր պարզման ու հաստատման հետևյալ հանգամանքը` արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Նշված հանգամանքը պարզվելուց հետո միայն հնարավոր կլիներ փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը, ինչն իր հերթին, կախված հայցվող վարչական ակտի բովանդակությունից և դրանով տրամադրվող իրավունքի էությունից, կարող էր էական նշանակություն ունենալ սույն գործով հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատելիս։
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Վճռաբեկ դատարանը համարում է բավարար՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու համար:
Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վճռաբեկ բողոքի քննության արդյունքում Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է վեճի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու անհրաժեշտության մասին, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ սույն որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո գործի քննության և լուծման համար էական նշանակություն ունեցող վերոգրյալ հարցերը պարզելու նպատակով սույն գործն անհրաժեշտ է ուղարկել նոր քննության:
5. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ.
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և գործի քննության հետ կապված այլ ծախսերից:
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կողմը, որի դեմ կայացվել է վճիռ, կամ որի բողոքը մերժվել է, կրում է Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի՝ վկաներին և փորձագետներին վճարած գումարների հատուցման պարտականությունը, ինչպես նաև մյուս կողմի կրած դատական ծախսերի հատուցման պարտականությունը այն ծավալով, ինչ ծավալով դրանք անհրաժեշտ են եղել դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրականացման համար: Դատական պաշտպանության այն միջոցի հետ կապված ծախսերը, որ իր նպատակին չի ծառայել, դրվում են այդ միջոցն օգտագործած կողմի վրա, անգամ եթե վճիռը կայացվել է այդ կողմի օգտին:
Վճռաբեկ դատարանը, նկատի ունենալով, որ վճռաբեկ բողոքը ենթակա է բավարարման, իսկ գործն ուղարկվում է նոր քննության, որպիսի պարագայում դատական ծախսերի բաշխման հարցին հնարավոր չէ անդրադառնալ գործի քննության ներկա փուլում, գտնում է, որ այդ հարցը ենթակա է լուծման գործի նոր քննության ընթացքում:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 169-171-րդ հոդվածներով, 172-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Վճռաբեկ դատարանը
Ո Ր Ո Շ Ե Ց
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Բեկանել ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության:
2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր քննության ընթացքում։
3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ:
Նախագահող Ռ. Հակոբյան Զեկուցող Է. Սեդրակյան Ս. Անտոնյան Ա. Բարսեղյան Հ. Բեդևյան Մ. Դրմեյան Գ. Հակոբյան Ա. Մկրտչյան Տ. Պետրոսյան Ն. Տավարացյան
Ս. Միքայելյան
Հատուկ կարծիք
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի կողմից թիվ ՎԴ/8200/05/19 վարչական գործով 03.03.2022 թվականին կայացված որոշման պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերի վերաբերյալ
03.03.2022 թվական
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան), 2022 թվականի մարտի 03-ին գրավոր ընթացակարգով քննելով Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշման դեմ՝ ըստ հայցի Արթուր Ախիջանյանի ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի՝ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընդհանուր թվի մեծամասնությամբ որոշել է վճռաբեկ բողոքը բավարարել, բեկանել ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության:
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատավոր Գ. Հակոբյանս և Ա. Մկրտչյանս, համաձայն չլինելով վերը նշված որոշման պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների մեծամասնության կարծիքի հետ, ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով, շարադրում ենք մեր հատուկ կարծիքն այդ մասերի վերաբերյալ:
1. Վճռաբեկ դատարանը որպես գործի դատավարական նախապատմություն նշել է հետևյալը.
«Դիմելով դատարան՝ Արթուր Ախիջանյանը պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
ՀՀ վարչական դատարանի (դատավոր` Լ․ Հակոբյան) (այսուհետ` Դատարան) 23․12․2019 թվականի վճռով հայցը բավարարվել է:
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան) 09․06․2021 թվականի որոշմամբ Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը մերժվել է ՝ Դատարանի 23․12․2019 թվականի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարանը (ներկայացուցիչ Անահիտ Կճոյան):
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել»։
2. Վճռաբեկ դատարանը որպես վճռաբեկ բողոքի հիմքեր, հիմնավորումներ և պահանջ նշել է հետևյալը.
«Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ և 302-րդ հոդվածները, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 48-րդ, 62-րդ հոդվածնեը, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ, 5-րդ, 19-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 68-րդ, 124-րդ հոդվածների պահանջները, ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ա որոշման դրույթները։
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ փաստարկներով.
Վերաքննիչ դատարանն հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչությունն իր 15.02.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա3661 և 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա-1362 գրություններով հայցվորին մերժում չի տրամադրել, այլ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հասցե տրամադրելու համար, որպես հիմք ներկայացված առուվաճառքի պայմանագիրը, կնքված է եղել դեռևս 13.12.2013 թվականին, առաջարկել է ներկայացնել նոր կնքված առուվաճառքի պայմանագիր՝ ելնելով գույքի սեփականատիրոջ՝ օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման ենթարկված իրավունքները չխախտելու օրենսդրական պահանջից:
Վերաքննիչ դատարանը վեճը լուծել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի իրավակարգավորմամբ, սակայն պատշաճ գնահատական չի տվել հայցվող իրավունքի իրավաչափության և վճռով պարտավորեցվող վարչական ակտի իրավաչափության վերաբերյալ:
Վերաքննիչ դատարանը պետք է կիրառեր ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի «ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմնին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման դրույթները, որի 7-րդ գլխի «50-րդ» ենթակետից հետևում է, որ հասցե կարող է տրամադրվել միայն գույքի սեփականատիրոջը կամ օգտագործողին:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը պահանջել է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել նոր քննության կամ կայացնել նոր դատական ակտ»:
3. Վճռաբեկ դատարանը որպես վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստեր նշել է հետևյալը.
«Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.
1․ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Նոր Նորքի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 15․12․2005 թվականին տրված թիվ 2097308 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համաձայն՝ Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակը սեփականության իրավունքով պատկանում է Սերժիկ Վարդանյանին (գ.թ. 20-25):
2․ Սերժիկ Վարդանյանի և Արթուր Ախիջանյանի միջև 13.12.2013 թվականին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրի համաձայն՝ Արթուր Ախիջանյանը որպես սեփականություն ձեռք է բերել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակը (գ.թ. 26):
3․ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ուղղված 02.09.2019 թվականի դիմումով Արթուր Ախիջանյանը խնդրել է կայացնել բարենպաստ վարչական ակտ և Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակին տրամադրել հասցե (գ.թ. 47-49):
4․ Ի պատասխան հասցե տրամադրելու վերաբերյալ հայցվորի 02.09.2019 թվականի դիմումի՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Ամյանը 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա9661 գրությամբ հայտնել է. «… Բարձրացված հարցն ուսումնասիրվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան մասնագետների կողմից: Արդյունքում Ձեր կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքվել է հ.3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր, որից ծագող իրավունքը պետական գրանցում չի ստացել:
Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 14.04.1999թ. ՀՕ-295 օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագմանը, փոփոխմանը, փոխանցմանն ուղղված գործարքներից (բացառությամբ միակողմ գործարքների) ծագող իրավունքները պետք է պետական գրանցման ներկայացվեն ոչ ուշ, քան այդ գործարքների նոտարական վավերացման օրվանից սկսած՝ 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ քաղաքացիական օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ գործարքներից ծագող իրավունքները պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության, նման գործարքը առոչինչ է» (գ.թ. 44)»:
4. Վճռաբեկ դատարանը որպես Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ նշել է հետևյալը.
«Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և գտնում է, որ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողության համար անհրաժեշտ պայմանների վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար։
Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ այն իրավական հարցադրմանը, թե արդյոք բոլոր դեպքերում է վարչական ակտը համարվում ընդունված, եթե դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտն օրենքով սահմանված կարգով չի կարող ընդունվել:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետը 30 օր է: Օրենքով կարող են սահմանվել հատուկ` 30 օրից կարճ կամ ավելի երկար ժամկետներ:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` վարչական վարույթի ժամկետն սկսվում է դիմումը տվյալ վարչական մարմնում մուտքագրելու օրվանից, իսկ վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ ընդունվելիք վարչական ակտերի համար` նախաձեռնության օրվանից:
Մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետի համաձայն` դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունվելու դեպքում վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, նախկինում կայացրած որոշումներից մեկով անդրադառնալով մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետի մեկնաբանությանը, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ տվյալ դրույթը չի կարող մեկնաբանվել որպես հայցվող ցանկացած ակտի ընդունված լինելը հաստատող նորմ: Հայցվող վարչական ակտը, ինչպես նաև հայցվող իրավունքը պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, չխախտեն այլոց իրավունքները և ազատությունները: Հետևաբար, նշված նորմի բովանդակության մաս պետք է կազմի նաև հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը, որի առկայությունը հաստատվելուց հետո միայն հնարավոր կլինի փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը (տե՛ս Սերգեյ Գասպարյանն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ՎԴ/5557/05/08 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 17.04.2009 թվականի որոշումը):
Մեկ այլ որոշմամբ վերահաստատելով իր այդ դիրքորոշումը` ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է նաև, որ մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետով սահմանված իրավական նորմը չի ենթադրում վարչական մարմնի կողմից վարչարարություն չիրականացնելու դեպքում վարչարարությունն իրականացված լինելու և պահանջվող վարչական ակտն ընդունված լինելու կանխավարկածի առկայություն: Յուրաքանչյուր գործով մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետի կիրառման հարցը քննարկելիս դատարանները պետք է հաշվի առնեն ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները և վարչական վարույթի առանձնահատկությունները։ Վարչարարության որոշակի տեսակների դեպքում իրավունքի գոյության հարցն ուղղակիորեն կապված է վարչարարության իրականացման հետ, որի արդյունքում է միայն հնարավոր որոշել հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը (տե՛ս Փառանձեմ Գևորգյանն ընդդեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության թիվ ՎԴ/2731/05/11 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշումը):
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է նաև, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածը նախատեսում է օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու իրավական հնարավորություն: Այսինքն՝ վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտը նշված իրավադրույթի ուժով որոշ դեպքերում կարող է համարվել ընդունված և առաջացնել այդ վարչական ակտին բնորոշ բոլոր իրավաբանական հետևանքները: Տվյալ դեպքում դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտի ընդունման օրենքով սահմանված ժամկետը խախտվելու դեպքում գործում է այն ֆիկցիան, որ պահանջվող բարենպաստ վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է օգտվել դիմում ներկայացնելիս իր ակնկալած իրավունքից, որը տրամադրման էր ենթակա ընդունվելիք վարչական ակտով: Քննարկվող իրավաբանական ֆիկցիայի նպատակն է ապահովել վարչարարության իրականացումը ողջամիտ ժամկետում, բարձրացնել վարչական մարմինների պատասխանատվությունը և բացառել այնպիսի դեպքերը, երբ իրավասու վարչական մարմինը, խախտելով օրենքով իր վրա դրված պարտականությունները, սահմանված կարգով չի քննարկում անձի դիմումը և դրա վերաբերյալ որևէ վարչական ակտ չի ընդունում։
Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու ֆիկցիայի գործողությունը կապված է որոշակի պայմանների առկայության հետ։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի ներկայիս խմբագրությամբ՝
1. Եթե վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմինը սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում, ապա վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական ակտը չի կարող ընդունված համարվել, եթե դա սույն օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի համաձայն առ ոչինչ է։
Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, ներկայիս կարգավորմամբ, օրենքի ուժով վարչական ակտի ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգի առումով որդեգրվել է այն իրավակարգավորումը, որով այդ կառուցակարգի գործողությունը տարածել է բոլոր այն դեպքերի վրա, երբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում իրավասու վարչական մարմինն օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում։ Նշված կանոնից բացառություն է սահմանված միայն այն դեպքի համար, երբ հայցվող վարչական ակտը կլինի առ ոչինչ՝ ակտով դրա հասցեատիրոջը ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տրամադրվելու հիմքով: Կատարված օրենսդրական փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ օրենսդրի կամքն ուղղված է վարչական մարմիններին առավել խիստ պահանջներ ներկայացնելուն։ Դրանց ուժով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողությունը պայմանավորված չէ հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությամբ, և նույնիսկ ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, նշված իրավադրույթի համաձայն, կարող է համարվել ընդունված, բացառությամբ՝ եթե այդ ակտով դրա հասցեատիրոջը տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության պայման չէ։ Նշվածից բացառություն է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված վարչական ակտի առոչնչության հիմքի առկայությունը, այն է՝ ակտով դրա հասցեատիրոջը տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Այսինքն՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողությունը պարզելիս դատական վերահսկողությունը սահմանափակվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված վարչական ակտի առոչնչության հիմքի առկայությունը (բացակայությունը) գնահատելով։ Ինչ վերաբերում է հայցվող վարչական ակտի հնարավոր անվավերության հիմքերին, ինչպես նաև հնարավոր առոչնչության մյուս հիմքերին, ապա քննարկվող իրավաբանական ֆիկցիայի գործողությունը պարզելիս դրանց առկայությունը (բացակայությունը) ենթակա չէ դատարանի կողմից գնահատման։
Ամփոփելով վերոգրյալ իրավական դիրքորոշումները՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ինչպես ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 25.10.2017 թվականի ՀՕ-193-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց (02.12.2017 թվական) հետո, այնպես էլ մինչև նշված փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված՝ օրենքի ուժով վարչական ակտի ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգը գործում է հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում.
1) անձը դիմել է վարչական մարմնին՝ հայցելով որոշակի բարենպաստ վարչական ակտի ընդունում, այսինքն՝ վարչական վարույթը հարուցվել է անձի դիմումի հիման վրա, և դիմումը համապատասխանում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջներին,
2) բացակայում է վարչական ակտի՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքը,
3) տվյալ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օժտված է այդ վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ,
4) վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օրենքով սահմանված ժամկետում ցուցաբերել է անգործություն՝ չի ընդունել հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը կամ չի կայացրել անձի դիմումը մերժելու մասին որոշում կամ վարչական վարույթը եզրափակող օրենքով նախատեսված որևէ այլ անհատական իրավական ակտ:
Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշման կիրառումը սույն գործի փաստերի նկատմամբ.
Սույն գործի փաստերի համաձայն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Նոր Նորքի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 15․12․2005 թվականին տրված թիվ 2097308 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համաձայն՝ Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակը սեփականության իրավունքով պատկանում է Սերժիկ Վարդանյանին։ 13.12.2013 թվականին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրով՝ Արթուր Ախիջանյանը Սերժիկ Վարդանյանից գնել է նշված ավտոտնակը: Արթուր Ախիջանյանը 02.09.2019 թվականին դիմել է Երևանի քաղաքապետին, խնդրելով կայացնել բարենպաստ վարչական ակտ և ավտոտնակին տրամադրել հասցե: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Ամյանը 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա9661 գրությամբ հայտնել է, որ ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքվել է հ.3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր, որից ծագող իրավունքը պետական գրանցում չի ստացել: Միաժամանակ հայտնվել է, որ գործարքներից ծագող իրավունքները պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության, նման գործարքը առոչինչ է:
Դիմելով դատարան՝ Արթուր Ախիջանյանը պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
Դատարանը 23․12․2019 թվականին վճիռ է կայացրել հայցը բավարարելու մասին՝ պատճառաբանելով, որ հայցվորի կողմից հայցված և ընդունված համարվող՝ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ բարենպաստ վարչական ակտով հայցվորին տրամադրված իրավունքը ոչ միայն ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք չէ, այլ այդ վարչական ակտով տրամադրված իրավունքը միանգամայն իրավաչափ է, և ըստ այդմ՝ պատասխանողը պետք է պարտավորեցվի հայցվորին տրամադրել խնդրո առարկա ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշումը:
Վերաքննիչ դատարանը Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը մերժել է, և Դատարանի վճիռը թողել է անփոփոխ` պատճառաբանելով, որ հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտ է հանդիսանում գույքի սեփականատերը և այդ գույքն օգտագործողը: Ուստի անհիմն է բողոքաբերի դիտարկումներն առ այն, որ նման դիմում կարող է ներկայացնել միայն սեփականատերը:
Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ ի թիվս սեփականատիրոջ, նաև օգտագործողի կողմից հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու հնարավորություն սահմանված լինելու պայմաններում բացակայում է հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի հիմքով առոչինչ հանդիսանալու հանգամանքը: Այդ հանգամանքը ակնհայտ չէ: Երկրորդ` պատասխանող վարչական մարմնի կողմից չի հատկորոշվել հասցե տրամադրելու մերժման որևէ հիմք: Ավելին` նման հիմքը սույն հայցի մերժման համար բավարար կարող էր հանդիսանալ բացառապես այն դեպքում, եթե այն կապված լիներ հայցվորին ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տալու հետ, որպիսի հանգամանքն ակնհայտորեն բացակայում է:
Վերը նշված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո անդրադառնալով սույն գործի փաստերին և ստորադաս դատարանների հիմնավորումներին՝ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում արձանագրել հետևյալը.
ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի «ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմնին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման 51-րդ կետի համաձայն՝ հասցե տրամադրող լիազոր մարմինն առավելագույնը 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է որոշում անշարժ գույքին հասցե տրամադրելու կամ հասցե տրամադրելը մերժելու մասին:
Նշված որոշմամբ հաստատված Հավելվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ հասցեավորման օբյեկտներ են հողամասերը, շենքերը, շինությունները և դրանց առանձին մասերը, որոնք հնարավոր է օգտագործել որպես անշարժ գույքի ինքնուրույն միավորներ՝ դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությանը համապատասխան։ Հավելվածի 48-րդ կետի համաձայն՝ համայնքների տարածքում տեղակայված անշարժ գույքը հասցեավորում են համայնքի ղեկավարները, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող անշարժ գույքը` մարզպետները։ Հավելվածի 29-րդ կետի համաձայն՝ հասցե տրամադրվում է.
ա) նոր առաջացած (ստեղծված) հողամասերին, շենքերին և շինություններին,
բ) հասցեավորված օբյեկտի՝ նոր օբյեկտների բաժանման, ինչպես նաև երկու և ավելի օբյեկտների միավորման դեպքում,
գ) նախկինում չհասցեավորված օբյեկտներին,
դ) նախկինում հասցեավորված օբյեկտների հասցեները սույն կարգի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով:
Հավելվածի 31-րդ կետը սահմանում է, որ հասցե չի տրամադրվում`
ա) կառուցապատման համար չնախատեսված հողամասերին,
բ) ամբողջությամբ ինքնակամ զբաղեցված հողամասերին և դրանց վրա կառուցված շենքերին, շինություններին:
Հավելվածի 50-րդ կետի 1-ին պարբերության համաձայն՝ բացառությամբ նույն կարգի 30-րդ և 37-րդ կետերում նախատեսված դեպքերի` անշարժ գույքին հասցե տրամադրելու համար գույքի սեփականատերը (օգտագործողը) դիմում է ներկայացնում հասցեների տրամադրման լիազոր մարմին:
Հավելվածի 52-րդ կետը սահմանում է անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը մերժելու հիմքերը: Այդ հիմքերն են.
ա) անշարժ գույքի բաժանումը կամ միավորումը թույլատրված չէ օրենքով,
բ) օբյեկտն ինքնուրույն գույքային միավոր չէ,
գ) ներկայացվել է ամբողջությամբ ինքնակամ զբաղեցված և (կամ) դրա վրա կառուցված շենքին կամ շինությանը հասցե տրամադրելու մասին դիմում:
Վերը նշված նորմերից բխում է, որ նախ՝ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ դիմում կարող է ներկայացնել ինչպես գույքի սեփականատերը, այնպես էլ այն օգտագործողը, ինչից բխում է, որ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշման հասցեատեր կարող է լինել կամ գույքի սեփականատերը, կամ այն օգտագործողը: Վերը նշված նորմերից բխում է նաև, որ Հավելվածի 52-րդ կետով նախատեսված՝ անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը մերժելու հիմքերի, 31-րդ կետով նախատեսված՝ հասցե չտրամադրելու դեպքերի բացակայության և 29-րդ կետով նախատեսված՝ հասցե տրամադրելու դեպքերի առկայության պայմաններում հասցե տրամադրելու լիազոր մարմնի պարտականությունն է բավարարել տվյալ գույքի սեփականատիրոջ կամ այն օգտագործողի՝ հասցե տրամադրելու պահանջը:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ հայցվորը պահանջել է Երևանի քաղաքապետին տրամադրել հասցե Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակին, որին ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-U-1362 գրությամբ տեղեկացվել է, որ 13․12․2013թվականի թիվ 3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրից ծագող իրավունքները պետական գրանցման չեն ենթարկվել: Տվյալ դեպքում, հայցվորը պահանջել է հասցե տրամադրել այն գույքի համար, որը սեփականության իրավունքով գրանցված է այլ անձի անվամբ, քանի որ հայցվորի և Սերժիկ Վարդանյանի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը ՀՀ անշարժ գույքի պետական գրանցում չի ստացել, և հայցվորին նշված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական չի տրվել:
Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ստորադաս դատարանները Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով չի ապացուցվել և որևէ կերպ չի հիմնավորվել, հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ գործով չի հիմնավորվել հայցի առարկա ավտոտնակի նկատմամբ վարչական ակտ հայցող անձի կողմից, այդ գույքի նկատմամբ ներկա պահին պետական գրանցված իրավունքների առկայությունը։ Ավելին գործում առկա իրավունքների պետական գրանցման վկայականով հաստատվել է, որ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է երրորդ անձի, ով վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող և վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ օժտված մարմին չի դիմել:
Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգմանն այն մասին, որ հայցվորը հանդիսանալով գույքը փաստացի օգտագործող ևս իրավունք ունի բարենպաստ վարչական ակտ հայցելու, ապա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ գույքի գրանցված սեփականատիրոջ առկայության պայմաններում, այդ գույքի նկատմամբ իրավազորությունների (տիրապետում, օգտագործում, տնօրինում) ամբողջությունը օրենքով պատկանում է սեփականատիրոջը, հետևաբար գույքի օգտագործողը, առավել ևս առանց որևէ իրավական հիմքի օգտագործողը, իրավունք չունի և չի կարող իրականացնել սեփականատիրոջը վերապահված իրավունքներ, այդ թվում և հայցել գույքին հասցե տրամադրելու մասին որոշման կայացում:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության համար, ինչպես արդեն իսկ վերը նշվեց, անհրաժեշտ պայման է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքի բացակայությունը։ Տվյալ դեպքում վերը նշված դիրքորոշումների համատեքստում սույն գործով ենթակա էր պարզման ու հաստատման հետևյալ հանգամանքը` արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Նշված հանգամանքը պարզվելուց հետո միայն հնարավոր կլիներ փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը, ինչն իր հերթին, կախված հայցվող վարչական ակտի բովանդակությունից և դրանով տրամադրվող իրավունքի էությունից, կարող էր էական նշանակություն ունենալ սույն գործով հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատելիս։
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Վճռաբեկ դատարանը համարում է բավարար՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու համար:
Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վճռաբեկ բողոքի քննության արդյունքում Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է վեճի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու անհրաժեշտության մասին, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ սույն որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո գործի քննության և լուծման համար էական նշանակություն ունեցող վերոգրյալ հարցերը պարզելու նպատակով սույն գործն անհրաժեշտ է ուղարկել նոր քննության»։
Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Գ. Հակոբյանս և Ա. Մկրտչյանս, համաձայն չլինելով վերը նշված որոշման պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերում Վճռաբեկ դատարանի դատավորների մեծամասնության կողմից արտահայտված կարծիքի հետ, շարադրում ենք մեր հատուկ կարծիքը դրանց վերաբերյալ:
Այսպես`
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է քննության, եթե վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար, առերևույթ առկա է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտում:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ նույն հոդվածի իմաստով` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար, եթե
1) առնվազն մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտում միևնույն նորմը կիրառվել է կամ չի կիրառվել հակասող մեկնաբանությամբ.
2) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը.
3) դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր։
Տվյալ դեպքում Վճռաբեկ դատարանը սույն գործով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորել է բացառապես ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ՝ նշելով որ «բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և գտնում է, որ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողության համար անհրաժեշտ պայմանների վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար»:
Նախ ցանկանում ենք նշել, որ եթե Վճռաբեկ դատարանը վճռաբեկ բողոքը վարույթ է ընդունել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով՝ այն պայմանավորելով բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի որոշման՝ օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալով, ապա տվյալ դեպքում պետք է հստակ նշեր, թե ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կոնկրետ որ կետով է պայմանավորել Վճռաբեկ դատարանի որոշման՝ օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու հանգամանքը՝ առնվազն մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտում միևնույն նորմը հակասող մեկնաբանությամբ կիրառված կամ չկիրառված լինելու, բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը հակասելու, թե դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի կապակցությամբ իրավունքի զարգացման խնդիր առկայությամբ։ Մինչդեռ տվյալ դեպքում Վճռաբեկ դատարանի որոշումից այն պարզ չէ՝ համապատասխան նշումը բացակայելու հիմքով:
Այնուամենայնիվ, նկատի ունենալով այն, որ Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ բացակայում են հիմնավորումներ այն մասին, որ առնվազն մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտում միևնույն նորմը կիրառվել է կամ չի կիրառվել Վերաքննիչ դատարանի 09.06.2021 թվականի որոշման մեջ նշված հակասող մեկնաբանությամբ, Վերաքննիչ դատարանի 09.06.2021 թվականի որոշման մեջ որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը, ուստի մնում է ենթադրություն անել այն մասին, որ Վճռաբեկ դատարանը վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորել է Վերաքննիչ դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի կապակցությամբ իրավունքի զարգացման խնդիր առկայությամբ՝ թեկուզև անգամ չի նշել, թե կոնկրետ որ նորմի կապակցությամբ է առկա իրավունքի զարգացման խնդիր:
Նույն որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանը, պայմանավորված նրանով, թե ինչ հիմքով է վարույթ ընդունել վճռաբեկ բողոքը, անհրաժեշտ է համարել անդրադառնալ այն իրավական հարցադրմանը, թե արդյոք բոլոր դեպքերում է վարչական ակտը համարվում ընդունված, եթե դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտն օրենքով սահմանված կարգով չի կարող ընդունվել:
Նախ ցանկանում ենք նշել, որ այդ հարցի վերաբերյալ դեռևս 22.04.2021 թվականին թիվ ՎԴ/9652/05/16 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը հայտել է իր դիրքորոշումը՝ մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի և նշված ամսաթվից հետո գործող խմբագրությամբ նույն հոդվածի համեմատական վերլուծության արդյունքում վերջինիս մասով տալով իրավունքի համապատասխան զարգացում: Նման պայմաններում կարծում ենք, որ կրկին այդ նորմի կապակցությամբ իրավունքի զարգացում տալու նպատակով բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքը, եթե այդպիսին առկա է, եղել է առարկայազուրկ, և այդ հիմքով բողոքը վարույթ ընդունելը, կարծում ենք, չի բխել ինչպես ՀՀ վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական առաքելությունից, այնպես էլ՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի իմաստից:
Բացի այդ, ցանկանում ենք նաև անդրադառնալ Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանություններին՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք դրանցում նշվածները կարող էին բավարար հիմք հանդիսանալ վճռաբեկ բողոքը բավարարելու, Վերաքննիչ դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշումը բեկանելու և գործը ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության ուղարկել համար:
Համաձայն ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի՝ վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ նշվում են դատական ակտը բեկանելիս այն շարժառիթները, որոնցով վճռաբեկ դատարանը չի համաձայնել այդ ակտը կայացրած դատարանի հիմնավորումներին կամ եզրահանգումներին։
Հիմք ընդունելով Վճռաբեկ դատարանի վերը նշված պատճառաբանությունները՝ գալիս եմ հետևության, որ Վճռաբեկ դատարանը Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բեկանելիս Վերաքննիչ դատարանի հիմնավորումներին և եզրահանգումներին չի համաձայնվել, ըստ էության, բացառապես այն շարժառիթներից ելնելով, որ՝
- «հայցվորը պահանջել է հասցե տրամադրել այն գույքի համար, որը սեփականության իրավունքով գրանցված է այլ անձի անվամբ, քանի որ հայցվորի և Սերժիկ Վարդանյանի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը ՀՀ անշարժ գույքի պետական գրանցում չի ստացել, և հայցվորին նշված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական չի տրվել»,
- «ստորադաս դատարանները Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով չի ապացուցվել և որևէ կերպ չի հիմնավորվել, հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ գործով չի հիմնավորվել հայցի առարկա ավտոտնակի նկատմամբ վարչական ակտ հայցող անձի կողմից, այդ գույքի նկատմամբ ներկա պահին պետական գրանցված իրավունքների առկայությունը։ Ավելին գործում առկա իրավունքների պետական գրանցման վկայականով հաստատվել է, որ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է երրորդ անձի, ով վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող և վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ օժտված մարմին չի դիմել»,
- «Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգմանն այն մասին, որ հայցվորը հանդիսանալով գույքը փաստացի օգտագործող ևս իրավունք ունի բարենպաստ վարչական ակտ հայցելու, ապա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ գույքի գրանցված սեփականատիրոջ առկայության պայմաններում, այդ գույքի նկատմամբ իրավազորությունների (տիրապետում, օգտագործում, տնօրինում) ամբողջությունը օրենքով պատկանում է սեփականատիրոջը, հետևաբար գույքի օգտագործողը, առավել ևս առանց որևէ իրավական հիմքի օգտագործողը, իրավունք չունի և չի կարող իրականացնել սեփականատիրոջը վերապահված իրավունքներ, այդ թվում և հայցել գույքին հասցե տրամադրելու մասին որոշման կայացում»,
- «Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության համար, ինչպես արդեն իսկ վերը նշվեց, անհրաժեշտ պայման է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքի բացակայությունը։ Տվյալ դեպքում վերը նշված դիրքորոշումների համատեքստում սույն գործով ենթակա էր պարզման ու հաստատման հետևյալ հանգամանքը` արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Նշված հանգամանքը պարզվելուց հետո միայն հնարավոր կլիներ փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը, ինչն իր հերթին, կախված հայցվող վարչական ակտի բովանդակությունից և դրանով տրամադրվող իրավունքի էությունից, կարող էր էական նշանակություն ունենալ սույն գործով հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատելիս»։
Միևնույն ժամանակ, Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վճռաբեկ բողոքի քննության արդյունքում արձանագրել է վեճի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու անհրաժեշտության մասին, գտել է, որ որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո գործի քննության և լուծման համար էական նշանակություն ունեցող վերոգրյալ հարցերը պարզելու նպատակով գործն անհրաժեշտ է ուղարկել նոր քննության:
Գտնում ենք, որ վերը նշված շարժառիթները տվյալ դեպքում չէին կարող հիմք հանդիսանալ Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բեկանելու և գործը վերը նշված հիմքով նոր քննության ուղարկելու համար հետևյալ պատճառաբանությամբ:
Ինչպես արդեն իսկ նշվեց վերը, ստորադաս դատարանները, ըստ էության, սույն գործի փաստերը հաշվի առնելով՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի ուժով վարչական ակտը համարել են ընդունված: Վճռաբեկ դատարանն իր հերթին, գտել է, որ մինչ նշված նորմը կիրառելն անհրաժեշտ էր, որպեսզի դատարանները պարզեին՝ արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք, և եկել հետևության, որ այդ հարցը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է գործն ուղարկել նոր քննության:
Կարծում ենք, որ Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները չեն բխում թիվ ՎԴ/9652/05/16 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի կողմից հայտնված դիրքորոշումներից այն առումով, որ ստորադաս դատարանի դատական ակտը բեկանելու համար տվյալ դեպքում անհրաժեշտ էր, որպեսզի Վճռաբեկ դատարանն իր որոշման մեջ հենց ինքը հաստատապես դիրքորոշում հայտներ այն մասին, որ այդ վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը՝ հայցվորին, տրամադրվել է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք, մինչդեռ, հակառակը, Վճռաբեկ դատարանը, չունենալով այդ մասին հաստատապես դիրքորոշում, որոշել է գործն ուղարկել նոր քննության, որպեսզի նոր քննությամբ միայն պարզվի այդ հանգամանքի առկայությունը կամ բացակայությունը, որը համարում ենք անթույլատրելի:
Վերոգրյալի հիման վրա հայտնում ենք մեր անհամաձայնությունը Վճռաբեկ դատարանի որոշման հետ:
Դատավորներ`
Գ. Հակոբյան
Ա. Մկրտչյան
ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ
03.03.2022 թ.
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի կողմից թիվ ՎԴ/8200/05/19 վարչական գործով 03.03.2022 թվականին կայացված որոշման վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան), 03.03.2022 թվականին գրավոր ընթացակարգով քննելով Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան) 09.06.2021 թվականի որոշման դեմ` ըստ հայցի Արթուր Ախիջանյանի ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի՝ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, նույն պալատի դատավորների ընդհանուր թվի մեծամասնությամբ որոշել է վճռաբեկ բողոքը բավարարել, բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 09.06.2021 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության:
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատավոր Ռուզաննա Հակոբյանս, համաձայն չլինելով վերը նշված որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների մեծամասնության արտահայտած կարծիքի հետ, ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով, շարադրում եմ իմ հատուկ կարծիքը նշված որոշման վերաբերյալ:
Սույն գործը հարուցվել է Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված հայցի հիման վրա, որով վերջինս պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր` Լ. Հակոբյան) (այսուհետ` Դատարան) 23.12.2019 թվականի վճռով հայցը բավարարել է՝ պատճառաբանելով, որ հայցվորի կողմից հայցված և ընդունված համարվող՝ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ բարենպաստ վարչական ակտով հայցվորին տրամադրված իրավունքը ոչ միայն ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք չէ, այլ այդ վարչական ակտով տրամադրված իրավունքը միանգամայն իրավաչափ է, և ըստ այդմ՝ պատասխանողը պետք է պարտավորեցվի հայցվորին տրամադրել խնդրո առարկա ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշումը:
Վերաքննիչ դատարանը Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը մերժել է, և Դատարանի վճիռը թողել է անփոփոխ` պատճառաբանելով, որ հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտ է հանդիսանում գույքի սեփականատերը և այդ գույքն օգտագործողը: Ուստի անհիմն են բողոքաբերի դիտարկումներն առ այն, որ նման դիմում կարող է ներկայացնել միայն սեփականատերը:
Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ ի թիվս սեփականատիրոջ, նաև օգտագործողի կողմից հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու հնարավորություն սահմանված լինելու պայմաններում բացակայում է հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի հիմքով առ ոչինչ հանդիսանալու հանգամանքը: Այդ հանգամանքը ակնհայտ չէ: Երկրորդ` պատասխանող վարչական մարմնի կողմից չի հատկորոշվել հասցե տրամադրելու մերժման որևէ հիմք: Ավելին` նման հիմքը սույն հայցի մերժման համար բավարար կարող էր հանդիսանալ բացառապես այն դեպքում, եթե այն կապված լիներ հայցվորին ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տալու հետ, որպիսի հանգամանքն ակնհայտորեն բացակայում է:
Վճռաբեկ դատարանը որոշել է վճռաբեկ բողոքը բավարարել, բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 09.06.2021 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության:
Ի հիմնավորումն վերոգրյալ եզրահանգման՝ Վճռաբեկ դատարանը վկայակոչել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասերը, մինչև 02.12.2017 թվականը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի «ա» կետը, նշված իրավանորմի վերաբերյալ Սերգեյ Գասպարյանն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ՎԴ/5557/05/08 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 17.04.2009 թվականի որոշմամբ, Փառանձեմ Գևորգյանն ընդդեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության թիվ ՎԴ/2731/05/11 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, արձանագրելով, որ «(…) հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության պայման չէ։ Նշվածից բացառություն է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված վարչական ակտի առոչնչության հիմքի առկայությունը, այն է՝ ակտով դրա հասցեատիրոջը տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Այսինքն՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողությունը պարզելիս դատական վերահսկողությունը սահմանափակվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված վարչական ակտի առոչնչության հիմքի առկայությունը (բացակայությունը) գնահատելով։ Ինչ վերաբերում է հայցվող վարչական ակտի հնարավոր անվավերության հիմքերին, ինչպես նաև հնարավոր առոչնչության մյուս հիմքերին, ապա քննարկվող իրավաբանական ֆիկցիայի գործողությունը պարզելիս դրանց առկայությունը (բացակայությունը) ենթակա չէ դատարանի կողմից գնահատման։
(…) ինչպես ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 25.10.2017 թվականի ՀՕ-193-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց (02.12.2017 թվական) հետո, այնպես էլ մինչև նշված փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելը գործող խմբագրությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված՝ օրենքի ուժով վարչական ակտի ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգը գործում է հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում.
1) անձը դիմել է վարչական մարմնին՝ հայցելով որոշակի բարենպաստ վարչական ակտի ընդունում, այսինքն՝ վարչական վարույթը հարուցվել է անձի դիմումի հիման վրա, և դիմումը համապատասխանում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջներին,
2) բացակայում է վարչական ակտի՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքը,
3) տվյալ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օժտված է այդ վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ,
4) վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օրենքով սահմանված ժամկետում ցուցաբերել է անգործություն՝ չի ընդունել հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը կամ չի կայացրել անձի դիմումը մերժելու մասին որոշում կամ վարչական վարույթը եզրափակող օրենքով նախատեսված որևէ այլ անհատական իրավական ակտ»:
Ըստ այդմ, վերը նշված իրավական դիրքորոշումների, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի «ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշման 51-րդ կետի, նշված որոշմամբ հաստատված Կարգի 2-րդ, 29-րդ, 31-րդ, 48-րդ, 52-րդ կետերի, 50-րդ կետի 1-ին պարբերության վերլուծության լույսի ներքո անդրադառնալով սույն գործի փաստերին և ստորադաս դատարանների հիմնավորումներին՝ Վճռաբեկ դատարանը եզրահանգել է, որ
«(…) հասցե տրամադրելու վերաբերյալ դիմում կարող է ներկայացնել ինչպես գույքի սեփականատերը, այնպես էլ այն օգտագործողը, ինչից բխում է, որ հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշման հասցեատեր կարող է լինել կամ գույքի սեփականատերը, կամ այն օգտագործողը: Վերը նշված նորմերից բխում է նաև, որ Հավելվածի 52-րդ կետով նախատեսված՝ անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը մերժելու հիմքերի, 31-րդ կետով նախատեսված՝ հասցե չտրամադրելու դեպքերի բացակայության և 29-րդ կետով նախատեսված՝ հասցե տրամադրելու դեպքերի առկայության պայմաններում հասցե տրամադրելու լիազոր մարմնի պարտականությունն է բավարարել տվյալ գույքի սեփականատիրոջ կամ այն օգտագործողի՝ հասցե տրամադրելու պահանջը:
(…) հայցվորը պահանջել է Երևանի քաղաքապետին տրամադրել հասցե Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով ավտոտնակին, որին ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-U-1362 գրությամբ տեղեկացվել է, որ 13․12․2013 թվականի թիվ 3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրից ծագող իրավունքները պետական գրանցման չեն ենթարկվել: Տվյալ դեպքում, հայցվորը պահանջել է հասցե տրամադրել այն գույքի համար, որը սեփականության իրավունքով գրանցված է այլ անձի անվամբ, քանի որ հայցվորի և Սերժիկ Վարդանյանի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը ՀՀ անշարժ գույքի պետական գրանցում չի ստացել, և հայցվորին նշված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական չի տրվել:
(…) ստորադաս դատարանները Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով չի ապացուցվել և որևէ կերպ չի հիմնավորվել, հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ գործով չի հիմնավորվել հայցի առարկա ավտոտնակի նկատմամբ վարչական ակտ հայցող անձի կողմից, այդ գույքի նկատմամբ ներկա պահին պետական գրանցված իրավունքների առկայությունը։ Ավելին գործում առկա իրավունքների պետական գրանցման վկայականով հաստատվել է, որ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է երրորդ անձի, ով վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող և վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ օժտված մարմին չի դիմել:
Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգմանն այն մասին, որ հայցվորը հանդիսանալով գույքը փաստացի օգտագործող ևս իրավունք ունի բարենպաստ վարչական ակտ հայցելու, ապա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ գույքի գրանցված սեփականատիրոջ առկայության պայմաններում, այդ գույքի նկատմամբ իրավազորությունների (տիրապետում, օգտագործում, տնօրինում) ամբողջությունը օրենքով պատկանում է սեփականատիրոջը, հետևաբար գույքի օգտագործողը, առավել ևս առանց որևէ իրավական հիմքի օգտագործողը, իրավունք չունի և չի կարող իրականացնել սեփականատիրոջը վերապահված իրավունքներ, այդ թվում և հայցել գույքին հասցե տրամադրելու մասին որոշման կայացում:
(…) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության համար, ինչպես արդեն իսկ վերը նշվեց, անհրաժեշտ պայման է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով նախատեսված առոչնչության հիմքի բացակայությունը։ Տվյալ դեպքում վերը նշված դիրքորոշումների համատեքստում սույն գործով ենթակա էր պարզման ու հաստատման հետևյալ հանգամանքը` արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Նշված հանգամանքը պարզվելուց հետո միայն հնարավոր կլիներ փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը, ինչն իր հերթին, կախված հայցվող վարչական ակտի բովանդակությունից և դրանով տրամադրվող իրավունքի էությունից, կարող էր էական նշանակություն ունենալ սույն գործով հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատելիս»:
ՀՀ Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Սահմանադրական դատարանը, Վճռաբեկ դատարանը, վերաքննիչ դատարանները, առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները, ինչպես նաև վարչական դատարանը:
ՀՀ Սահմանադրության 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն դատական ատյանը, բացառությամբ սահմանադրական արդարադատության ոլորտի, Վճռաբեկ դատարանն է:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով`
1) ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը.
2) վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները:
Համանման կարգավորում է նախատեսվել նաև «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքով, որի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանը վերանայում է վերաքննիչ դատարանի, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ իր կայացրած դատական ակտերը:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում վերանայելու միջոցով`
1) ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը.
2) վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները:
Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը Վճռաբեկ դատարանն ապահովում է, եթե առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր, կամ տարբեր գործերով դատարանների կողմից նորմատիվ իրավական ակտը տարաբնույթ է կիրառվել կամ չի կիրառվել տարաբնույթ իրավաընկալման հետևանքով:
Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու նպատակով Վճռաբեկ դատարանը վերանայում է այն դատական ակտերը, որոնք խաթարում են արդարադատության բուն էությունը:
Հարկ եմ համարում հատուկ ընդգծել, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ և «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքով, ըստ էության, ամրագրվել է Վճռաբեկ դատարանի՝ որպես բարձրագույն դատական ատյանի, տեղն ու դերը դատական իշխանության համակարգում: Գտնում եմ, որ դատական իշխանության համակարգում Վճռաբեկ դատարանի դերով ու նշանակությամբ են պայմանավորված վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքի իրացման օրենսդրական առանձնահատուկ կարգավորումները:
Վճռաբեկ դատարանն իրավունքի դատարան է, որի հիմնական գործառույթն օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովումն է: Այսինքն՝ դատական այս ատյանի կողմից քննության են առնվում այնպիսի գործեր, որոնցով իրավական ասելիքի անհրաժեշտություն կա՝ օրենքի միատեսակ կիրառություն կամ իրավունքի զարգացում ապահովելու առումներով: Միակ բացառությունն այս ընդհանուր կանոնից սահմանադիրը նախատեսել է այն դեպքի համար, երբ տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումներ, որոնցով խաթարվել է արդարադատության բուն էությունը:
Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի և խնդիրների ամրագրումը սահմանափակում է այդ ատյան մուտք գործելու հնարավորությունը՝ օրենսդրորեն սահմանելով վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու հստակ չափորոշիչներ, որոնց առկայության պարագայում միայն կարող է հաղթահարվել վճռաբեկ բողոքի ընդունելիության փուլը:
Վերոգրյալ իրավակարգավորումների վերլուծությունից հետևում է, որ Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական առանձնահատուկ կարգավիճակով պայմանավորված Վճռաբեկ դատարանի կողմից ընդունելի պետք է համարվեն այն վճռաբեկ բողոքները, որոնցով իրավական ասելիքի անհրաժեշտություն կա՝ օրենքի միատեսակ կիրառություն կամ իրավունքի զարգացում ապահովելու առումներով:
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանը բողոքարկվող դատական ակտը վերանայում է վճռաբեկ բողոքում ներկայացված պահանջների սահմաններում։
Վերոգրյալ իրավանորմերի վերլուծությունից ուղղակիորեն բխում է, որ Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերը վերանայող, այլ ոչ թե գործն ըստ էության քննող և լուծող դատական ատյան է, հետևաբար վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքի քննությունը պետք է իրականացվի բողոքարկվող դատական ակտի վերանայման միջոցով՝ վճռաբեկ բողոքում ներկայացված պահանջների սահմաններում։ Այսինքն՝ ՀՀ Սահմանադրության 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորություններից որևէ մեկը կիրառելու համար, պետք է որոշակի և հստակ լինի, թե ինչ հիմքով է ներկայացվել վճռաբեկ բողոքը: Այլ կերպ ասած՝ Վճռաբեկ դատարանի առջև բարձրացված հարցով է պայմանավորված դատական ակտի վերանայման նպատակը. արդյոք այն ուղղված է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության ապահովմանը, թե մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումների վերացմանը:
Հարկ եմ համարում հատուկ ընդգծել, որ Վճռաբեկ դատարանն իր որոշման մեջ, ի կատարումն ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի, որպես վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքի առկայության հիմնավորում, նշել է․
«սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և գտնում է, որ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝ օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու՝ ֆիկցիայի, գործողության համար անհրաժեշտ պայմանների վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար»։
Հարկ եմ համարում արձանագրել հետևյալը․
Թեև Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ չի նշվել, թե բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված կոնկրետ որ հիմքով կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար, այդուհանդերձ բողոքի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ բողոք բերող անձը բողոքը ներկայացրել է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով, նույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի իմաստով, այն է՝ դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր։
Այսպես․ վճռաբեկ բողոքում վկայակոչելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը և նույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետը՝ բողոք բերող անձը նշել է, որ «Տվյալ դեպքում առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր և երկարացվող բողոքով խնդրում ենք ՀՀ վճռաբեկ դատարանին մեկնաբանել և պարզաբանել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ հոդվածներով և ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի հ.2387-Ն որոշմամբ սահմանված իրավանորմերն իրար հետ համատեղ, որպես գույքի օգտագործողի կամ օգտագործողին իրավունք վերապահոց նորմեր, միատեսակ կիրառությունն այն իմաստով, որ եթե գույքի նկատմամբ դեռևս չի ծագել անձի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքը, ապա արդյոք վերջինս իրավունք ունի դրա հասցեավորման որոշում հայցել, նաև այն փաստի հաշվառմամբ, որ այդ գույքի նկատմամբ դեռևս չի տրամադրել օրինական սեփականատիրոջ իրավունքի գրանցումը: Խնդրում ենք պարզաբանել վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի միատեսակ կիրառությունն այն իմաստով, որ եթե դատարանի համար ակնհայտ է, որ հայցվորը պահանջում է հասցե տրամադրել մի գույքի վերաբերյալ, որը սեփականության իրավունքով գրանցված է այլ անձի անվամբ, որ արդյոք կայացվելիք դատական ակտը չի ազդելու օրինական սեփականատիրոջ իրավունքների և շահերի վրա, ինչի հիման վրա էլ դատարանը պարտավոր էր գույքի իրական սեփականատիրոջը (տվյալ դեպքում Սերժիկ Վարդանյանին) ներգարվել գործով որպես երրորդ անձ, թե ոչ»1։
Փաստորեն, բողոք բերող անձը բողոքը բերել է այն վարույթ ընդունելու բացառապես մեկ հիմքով, այն է՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով, նույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի իմաստով, ըստ էության, փաստարկելով, որ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր դատարանի կիրառած ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ հոդվածների և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի կապակցությամբ։
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը, դատավորների ընդհանուր թվի մեծամասնությամբ, 08․09․2021 թվականին որոշել է Երևանի քաղաքապետարանի բերած վճռաբեկ բողոքն ընդունել Վճռաբեկ դատարանի վարույթ, պետք է եզրակացնել, որ նշված որոշմանը կողմ քվեարկած դատավորները վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու միակ հիմքը համարել են բավարար վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու համար։ Այսինքն, իրավունքի զարգացման հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու որոշմանը կողմ քվեարկած դատավորները գտել են, որ տվյալ դեպքում օրենքի միատեսակ կիրառության, մասնավորապես իրավունքի զարգացման առումով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ հոդվածների և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի վերաբերյալ առկա է իրավական ասելիքի անհրաժեշտություն։
Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, սակայն, նշված իրավանորմերի առնչությամբ որևէ վերլուծություն, մեկնաբանություն չի պարունակում։ Ավելին, Վճռաբեկ դատարանի որոշման պատճառաբանական մասում նշված իրավանորմերը նույնիսկ չեն վկայակոչվել, որպիսի պայմաններում ավելորդ է անգամ խոսել դրանք զարգացնելու մասին։
Փաստորեն, Վճռաբեկ դատարանը, տվյալ դեպքում հանդես է եկել ոչ թե բողոքարկվող դատական ակտը վճռաբեկ բողոքում ներկայացված պահանջների սահմաններում վերանայող ատյան, այլ գործն ըստ էության լուծող ատյան, քանի որ տվյալ դեպքում Վճռաբեկ դատարանն իրավասու էր իրացնելու ՀՀ Սահմանադրության 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու իր լիազորությունը միայն այն մասով, որով իր առջև հարց էր բարձրացված վճռաբեկ բողոքով։
Ինչպես վերն արդեն նշել եմ, տվյալ դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը վճռաբեկ բողոքով բարձրացրել էր օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունն իրացնելու անհրաժեշտության հարց՝ պայմանավորված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ հոդվածների և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի վերաբերյալ իրավունքի զարգացման խնդրի առկայությամբ, որպիսի հիմքը համարելով բավարար սույն գործով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու համար, Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորների մեծամասնությունն այդուհանդերձ ձեռնպահ է մնացել նշվածի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումներ արտահայտելուց։ Փոխարենը, շեղվելով վճռաբեկ բողոքով ներկայացված հարցի շրջանակներից և որևէ կերպ չզարգացնելով բողոք բերող անձի կողմից վկայակոչված նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերը, Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է այն իրավական հարցադրմանը, թե արդյոք բոլոր դեպքերում է վարչական ակտը համարվում ընդունված, եթե դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտն օրենքով սահմանված կարգով չի կարող ընդունվել:
Այսպիսով ակնհայտ է, որ Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ չի իրացվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ հոդվածների և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի վերաբերյալ իրավունքի զարգացման խնդրի լուծման միջոցով այդ իրավանորմերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական առաքելությունը, որպիսի պայմաններում իմ անհամաձայնությունն եմ հայտնում Վճռաբեկ դատարանի որոշման պատճառաբանական մասի առնչությամբ։ Ավելորդ չեմ համարում հատուկ ընդգծել, որ Ռուզաննա Հակոբյանս, որպես ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավոր, Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելուն դեմ եմ քվեարկել՝ գտնելով, որ վճռաբեկ բողոքում ներկայացված փաստարկները բավարար չեն եղել սույն վարչական գործով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ, 135-րդ, 163-րդ հոդվածների, ինչպես նաև ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի վերաբերյալ իրավունքի զարգացման խնդրի առկայությունը հիմնավորված համարելու, ուստիև բողոքը վարույթ ընդունելու համար։ Սույն դիրքորոշումս, ըստ էության, հաստատվել է նաև Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ, որով որևէ անդրադարձ վկայակոչված իրավանորմերին չի կատարվել։
Գտնում եմ, որ թեև Վճռաբեկ դատարանի որոշման պատճառաբանություններին և եզրահանգմանն անդրադառնալու անհրաժեշտությունը վերոգրյալով պայմանավորված բացակայում է, այդուհանդերձ, հիմք ընդունելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 6-7-րդ մասերի պահանջները, այն է՝ մեծամասնության կարծիքի հետ չհամաձայնվող դատավորի հատուկ կարծիք ունենալու մասին նրա ստորագրությամբ նշում է կատարվում դատական ակտում, հատուկ կարծիքն այն ներկայացրած դատավորի ստորագրությամբ կցվում է դատական ակտին, հատուկ կարծիքը կարող է վերաբերել դատական ակտի ինչպես պատճառաբանական, այնպես էլ եզրափակիչ մասին, հատուկ կարծիքը հրապարակվում է դատական ակտի հետ միաժամանակ, անհրաժեշտ եմ համարում իմ դիրքորոշումը՝ հատուկ կարծիքը հայտնել Վճռաբեկ դատարանի որոշման պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերում արտահայտված դիրքորոշումների և եզրահանգումների վերաբերյալ։
Այսպես․ Դատարանը 23.12.2019 թվականի վճռով բավարարել է Արթուր Ախիջանյանի հայցը, որով վերջինս պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի Նոր Նորք համայնքի Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
Վերաքննիչ դատարանը Դատարանի վճիռը թողել է անփոփոխ՝ մերժելով Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը։
Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքի հիման վրա Վերաքննիչ դատարանի 09.06.2021 թվականի որոշումը բեկանելու և գործը ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության ուղարկելու իր եզրահանգումը Վճռաբեկ դատարանը պատճառաբանել է նրանով, որ ստորադաս դատարանները Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով չի ապացուցվել և որևէ կերպ չի հիմնավորվել, հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ գործով չի հիմնավորվել հայցի առարկա ավտոտնակի նկատմամբ վարչական ակտ հայցող անձի կողմից, այդ գույքի նկատմամբ ներկա պահին պետական գրանցված իրավունքների առկայությունը։ Ավելին գործում առկա իրավունքների պետական գրանցման վկայականով հաստատվել է, որ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է երրորդ անձի, ով վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող և վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ օժտված մարմին չի դիմել:
Անդրադառնալով Վերաքննիչ դատարանի այն եզրահանգմանը, որ հայցվորը հանդիսանալով գույքը փաստացի օգտագործող ևս իրավունք ունի բարենպաստ վարչական ակտ հայցելու, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ գույքի գրանցված սեփականատիրոջ առկայության պայմաններում, այդ գույքի նկատմամբ իրավազորությունների (տիրապետում, օգտագործում, տնօրինում) ամբողջությունը օրենքով պատկանում է սեփականատիրոջը, հետևաբար գույքի օգտագործողը, առավել ևս առանց որևէ իրավական հիմքի օգտագործողը, իրավունք չունի և չի կարող իրականացնել սեփականատիրոջը վերապահված իրավունքներ, այդ թվում և հայցել գույքին հասցե տրամադրելու մասին որոշման կայացում:
Արդյունքում Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ տվյալ դեպքում իր որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումների համատեքստում սույն գործով ենթակա էր պարզման ու հաստատման հետևյալ հանգամանքը` արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: Նշված հանգամանքը պարզվելուց հետո միայն հնարավոր կլիներ փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը, ինչն իր հերթին, կախված հայցվող վարչական ակտի բովանդակությունից և դրանով տրամադրվող իրավունքի էությունից, կարող էր էական նշանակություն ունենալ սույն գործով հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատելիս:
Համակարծիք չեմ Վճռաբեկ դատարանի վերոգրյալ պատճառաբանությունների և դրանց հիմքով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու և գործը ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության ուղարկելու եզրահանգման հետ հետևյալ պատճառաբանությամբ․
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
գործողության կատարման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել նաև օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվելու դեպքում տրամադրել օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթուղթը:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եթե վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմինը նույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում, ապա վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ նույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական ակտը չի կարող ընդունված համարվել, եթե դա նույն օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի համաձայն առ ոչինչ է:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի համաձայն՝ առ ոչինչ է այն վարչական ակտը, որում առկա են, մասնավորապես` հետևյալ ակնառու կոպիտ սխալները․ ակտով դրա հասցեատիրոջ վրա դրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն, կամ նրան տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք:
Վերոգրյալ նորմերի վերլուծության արդյունքում եզրահանգում եմ, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթում վարչական մարմնի կողմից դրսևորած անգործության հետևանք է հանդիսանում հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի` օրենքի ուժով ընդունված լինելու հանգամանքը, որի արդյունքում դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը: Այսինքն` անձի կողմից համապատասխան բարենպաստ վարչական ակտի պահանջով դիմում ներկայացնելու և վարչական մարմնի կողմից անգործություն դրսևորելու պարագայում հայցվող վարչական ակտը համարվում է օրենքի ուժով ընդունված:
Բացառություն է կազմում միայն այն դեպքը երբ հայցվող վարչական ակտը հանդիսանում է առ ոչինչ վարչական ակտ, այն էլ միայն առոչնչության կոնկրետ հիմքի առկայության պարագայում, այն է` հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը տրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք:
Ամբողջությամբ համակարծիք եմ Վերաքննիչ դատարանի այն դիրքորոշման հետ, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված վարչական ակտերի ընդունված համարվելու պարագայում այդ ակտը ձեռք բերելու վարչդատական մեխանիզմը սահմանված է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որի համաձայն` հայցվորը կարող է պահանջել պարտավորեցնել պատասխանողին տրամադրելու արդեն իսկ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի հիմքով ընդունված վարչական ակտը:
Նշված հայցատեսակի պարագայում ՀՀ վարչական դատարանը, ելնելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված բացառությունից առ այն, որ հայցվող վարչական ակտը ենթակա չէ տրամադրման միայն այն դեպքում, երբ այն նույն օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի համաձայն առ ոչինչ է, պետք է ստուգի հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը բացառապես նույն օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով սահմանված առոչնչության հիմքի սահմաններում: Այսինքն` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հայցապահանջի շրջանակներում հայցվող գործողության` վարչական ակտի տրամադրման, իրավաչափությունը ենթակա է ստուգման բացառապես այն հիմքով, թե արդյո՞ք հայցվող վարչական ակտով տրամադրվող իրավունքը կարող է որակվել որպես ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք, թե ոչ: Այսինքն՝ հենց նշված հարցադրման պատասխանով է պայմանավորված ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հայցի բավարարման կամ մերժման ենթակա լինելու հարցի լուծումը:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետին անդրադարձել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ՎԴ/0562/05/09 վարչական գործով 12.03.2010 թվականի որոշմամբ` արձանագրելով հետևյալը.
«(…) Նշված նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ վարչական ակտի առ ոչինչ լինելու համար էական և անհրաժեշտ պայման է անձի վրա ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն դնելը, կամ անձին ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տրամադրելը: Այսինքն` անձի վրա դրվող պարտականությունը կամ տրամադրվող իրավունքը պարտադիր կերպով պետք է լինի ակնհայտ ոչ իրավաչափ: Հետևաբար վարչական ակտով անձի վրա նույնիսկ «ոչ իրավաչափ» պարտականություն դնելը, կամ անձին «ոչ իրավաչափ իրավունք» տրամադրելը, որը կարող է պարզվել այդ վարչական ակտի վիճարկման վարույթում, դեռևս բավարար չէ վարչական ակտն առ ոչինչ դիտելու համար: Այսինքն` Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը հաստատված համարելու համար անհրաժեշտ է, որ դրանով տրամադրված իրավունքը կամ դրված պարտականությունը առերևույթ ոչ իրավաչափ լինի, իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ վիճարկվում է վարչական ակտի հիմքում դրված հանգամանքների հավաստիությունը, կամ կիրառված նորմերի սխալ կիրառելիությունը կամ մեկնաբանությունը, ապա նման վարչական ակտը չի կարող դիտվել առ ոչինչ: (…)»:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Սերժիկ Վարդանյանի և Արթուր Ախիջանյանի միջև 13.12.2013 թվականին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրի համաձայն՝ Արթուր Ախիջանյանը որպես սեփականություն ձեռք է բերել Երևան քաղաքի Նոր Նորք համայնքի Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9քմ մակերեսով ավտոտնակը (գ.թ. 26):
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ուղղված 02.09.2019 թվականի դիմումով Արթուր Ախիջանյանը խնդրել է կայացնել բարենպաստ վարչական ակտ և Երևան քաղաքի Նոր Նորք համայնքի Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9քմ մակերեսով ավտոտնակին տրամադրել հասցե (գ.թ. 47-49):
Ի պատասխան հասցե տրամադրելու վերաբերյալ հայցվորի 02.09.2019 թվականի դիմումի՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը 05.09.2019 թվականի թիվ 20/1-Ա9661 գրությամբ հայտնել է. «… Բարձրացված հարցն ուսումնասիրվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան մասնագետների կողմից: Արդյունքում Ձեր կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքվել է հ.3583 անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր, որից ծագող իրավունքը պետական գրանցում չի ստացել»:
Միաժամանակ հայտնվել է, որ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 14.04.1999թ. ՀՕ-295 օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագմանը, փոփոխմանը, վոխանցմանն ուղղված գործարքներից (բացառությամբ միակողմ գործարքների) ծագող իրավունքները պետք է պետական գրանցման ներկայացվեն ոչ ուշ, քան այդ գործարքների նոտարական վավերացման օրվանից սկսած՝ 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ քաղաքացիական օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ գործարքներից ծագող իրավունքները պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության, նման գործարքը առոչինչ է»(գ.թ. 44):
ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թվականի թիվ 2387-Ն որոշմամբ սահմանվել է «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների ռեեստրի ստեղծման և վարման կարգը» (այսուհետ՝ Կարգ)։
Կարգի մինչև 08․03․2021 թվականը գործող խմբագրությամբ 2-րդ կետի համաձայն՝ հասցեավորման օբյեկտներ են հողամասերը, շենքերը, շինությունները և դրանց առանձին մասերը, որոնք հնարավոր է օգտագործել որպես անշարժ գույքի ինքնուրույն միավորներ՝ դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությանը համապատասխան։
Կարգի մինչև 08․03․2021 թվականը գործող խմբագրությամբ 48-րդ կետի համաձայն՝ համայնքների տարածքում տեղակայված անշարժ գույքը հասցեավորում են համայնքի ղեկավարները, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող անշարժ գույքը` մարզպետները:
Վերոգրյալ իրավանորմից բխում է, որ տվյալ դեպքում խնդրո առարկա հողամասը հասցեավորելու լիազորությամբ օժտված է Երևանի քաղաքապետը:
Կարգի մինչև 08․03․2021 թվականը գործող խմբագրությամբ 29-րդ կետի համաձայն՝ հասցե տրամադրվում է.
ա) նոր առաջացած (ստեղծված) հողամասերին, շենքերին և շինություններին,
բ) հասցեավորված օբյեկտի՝ նոր օբյեկտների բաժանման, ինչպես նաև երկու և ավելի օբյեկտների միավորման դեպքում,
գ) նախկինում չհասցեավորված օբյեկտներին,
դ) նախկինում հասցեավորված օբյեկտների հասցեները սույն կարգի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով:
Կարգի մինչև 08․03․2021 թվականը գործող խմբագրությամբ 31-րդ կետի համաձայն՝ հասցե չի տրամադրվում`
ա) կառուցապատման համար չնախատեսված հողամասերին,
բ) ամբողջությամբ ինքնակամ զբաղեցված հողամասերին և դրանց վրա կառուցված շենքերին, շինություններին:
Կարգի մինչև 08․03․2021 թվականը գործող խմբագրությամբ 50-րդ կետի 1-ին պարբերության համաձայն՝ բացառությամբ նույն կարգի 30-րդ և 37-րդ կետերում նախատեսված դեպքերի` անշարժ գույքին հասցե տրամադրելու համար գույքի սեփականատերը (օգտագործողը) դիմում է ներկայացնում հասցեների տրամադրման լիազոր մարմին:
Կարգի մինչև 08․03․2021 թվականը գործող խմբագրությամբ 52-րդ կետի համաձայն՝ անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը կարող է մերժվել, եթե`
ա) անշարժ գույքի բաժանումը կամ միավորումը թույլատրված չէ օրենքով,
բ) օբյեկտն ինքնուրույն գույքային միավոր չէ,
գ) ներկայացվել է ամբողջությամբ ինքնակամ զբաղեցված և (կամ) դրա վրա կառուցված շենքին կամ շինությանը հասցե տրամադրելու մասին դիմում:
Վերոգրյալ իրավակարգավորումներից հետևում է, որ հասցեի տրամադրման դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտ է հանդիսանում գույքի սեփականատերը և այդ գույքն օգտագործողը:
Նման պայմաններում չի կարող հիմնավորված համարվել Վճռաբեկ դատարանի այն դիրքորոշումը, որ գույքն օգտագործողն իրավունք չունի հայցել գույքին հասցե տրամադրելու մասին որոշման կայացում:
Ավելին, Վճռաբեկ դատարանն անտեսել է, որ հասցե տրամադրելու դիմումի մերժման հիմքերի բացակայության պայմաններում վարչական մարմինը պարտավոր է տրամադրել հասցե:
Բացի այդ, խնդրո առարկա գույքի նկատմամբ հայցվորի սեփականության իրավունքի գրանցման բացակայության և գույքի այլ անձի անվամբ գրանցված լինելու հանգամանքը, Կարգով սահմանված կարգավորումների համաձայն, չի հանդիսանում հասցե տրամադրելու վերաբերյալ դիմումը մերժելու հիմք: Հակառակը, հաշվի առնելով, որ հասցե տրամադրելու խնդրանքով վարչական մարմնին կարող է դիմել նաև գույքն օգտագործողը, հայցվորի անվամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման բացակայությունը չի կարող դիտվել հասցե տրամադրելու վերաբերյալ որոշման առոչնչության հիմք:
Գտնում եմ, որ, բացի սեփականատիրոջից, նաև օգտագործողի կողմից հասցե տրամադրելու դիմում ներկայացնելու հնարավորություն սահմանված լինելու պայմաններում բացակայում է հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի հիմքով առ ոչինչ հանդիսանալու հանգամանքը: Գտնում եմ, որ վարչական ակտի առ ոչինչ լինելն առնվազն ակնհայտ չէ, ինչը ևս անտեսվել է Վճռաբեկ դատարանի կողմից:
Համակարծիք չեմ նաև Վճռաբեկ դատարանի այն դիրքորոշման հետ, ըստ որի՝ ստորադաս դատարանները Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով չի ապացուցվել և որևէ կերպ չի հիմնավորվել, հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ գործով չի հիմնավորվել հայցի առարկա ավտոտնակի նկատմամբ վարչական ակտ հայցող անձի կողմից, այդ գույքի նկատմամբ ներկա պահին պետական գրանցված իրավունքների առկայությունը։
Անդրադառնալով գործը՝ ՀՀ վարչական դատարան նոր քննության ուղարկելու Վճռաբեկ դատարանի կողմից սահմանված ծավալին, համաձայն որի՝ պետք է պարզվի ու հաստատվի այն հանգամանքը, թե արդյո՞ք Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջը չի տրամադրվում ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք, հարկ եմ համարում արձանագրել, որ նշված ծավալի սահմանումը, ըստ էության դառնում է անկարևոր, քանի որ այդ հարցի առնչությամբ Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները փաստացի հանգում են նրան, որ Արթուր Ախիջանյանի կողմից ներկայացված դիմումով հայցվող վարչական ակտով վերջինիս տրամադրվել է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք, որպիսի պարագայում Վճռաբեկ դատարանը ոչ թե գործը պետք է ուղարկեր նոր քննության, այլ մերժեր հայցվորի պահանջը։
Այսպիսով, գտնում եմ, որ ինչպես Դատարանը, այնպես էլ Վերաքննիչ դատարանը սույն գործով կիրառելի իրավանորմերի ճիշտ մեկնաբանմամբ և կիրառմամբ, գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացույցների ճիշտ գնահատման արդյունքում կայացրել են գործն ըստ էության ճիշտ լուծող, հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտեր, ինչի հետևանքով Երևանի քաղաքապետարանին պարտավորեցրել են կատարել մի գործողություն և տրամադրել մի վարչական ակտ, որի իրավաչափ լինելն ու օրենքի պահանջներին համապատասխանելը գործով և՛ ապացուցվել է և՛ հիմնավորվել։
Ըստ այդմ, գտնում եմ, որ սույն գործով չէր կարող կիրառվել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված` Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու և գործը ՀՀ վարչական դատարան՝ նոր քննության ուղարկելու Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունը, քանի որ, ինչպես վերն արդեն նշել եմ, տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը կայացրել է գործն ըստ էության ճիշտ լուծող, հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտ, իսկ վճռաբեկ բողոքը՝ դրանում նշված փաստարկներով, բավարար չէր Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու համար։
______________
1 Մեջբերումը կատարվել է բառացի
Դատավոր Ռ. Հակոբյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ
|
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8200/05/192022 թ. |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ 03․03․2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԱՌԿԱ ՎՐԻՊԱԿՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«04» մարտի 2022 թ. |
ք. Երևան |
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան) հետևյալ կազմով`
զեկուցող Է. Սեդրակյան Ս. Անտոնյան Ա. Բարսեղյան Հ. Բեդևյան Մ. Դրմեյան Ս. Միքայելյան Տ. Պետրոսյան Ն. Տավարացյան
քննարկելով ըստ հայցի Արթուր Ախիջանյանի ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի՝ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի 03․03․2022 թվականի որոշման մեջ առկա վրիպակն ուղղելու հարցը,
Պ Ա Ր Զ Ե Ց
Դիմելով դատարան՝ Արթուր Ախիջանյանը պահանջել է պարտավորեցնել Երևանի քաղաքապետին տրամադրել Երևան քաղաքի, Նոր Նորք համայնքի, Գայի պողոտա թիվ 44 շենքի բակ (ներկայումս Բադալ Մուրադյան 12) հասցեում գտնվող 20.9 քմ մակերեսով հայցվորին պատկանող ավտոտնակին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ ընդունված համարվող բարենպաստ վարչական ակտը:
ՀՀ վարչական դատարանի (դատավոր` Լ․ Հակոբյան) (այսուհետ` Դատարան) 23․12․2019 թվականի վճռով հայցը բավարարվել է:
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան) 09․06․2021 թվականի որոշմամբ Երևանի քաղաքապետարանի վերաքննիչ բողոքը մերժվել է՝ Դատարանի 23․12․2019 թվականի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարանը (ներկայացուցիչ Անահիտ Կճոյան):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի 03.03.2022 թվականի որոշմամբ Երևանի քաղաքապետարանի վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է՝ ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի 09․06․2021 թվականի որոշումը բեկանվել է և գործն ուղարկվել ՀՀ վարչական դատարան նոր քննության:
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարչական դատարանի` (...) դատական ակտում առկա վրիպակների, (...) ուղղման, (...) վրա տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան կանոնները, եթե նույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ։
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ առկա վրիպակների, գրասխալների և թվաբանական սխալների ուղղումը կատարում է Վճռաբեկ դատարանը առանց դատական նիստ հրավիրելու՝ համապատասխան միջնորդությունը զեկուցող դատավորին հանձնելուց կամ դրա անհրաժեշտությունը ծագելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի 03․03․2022 թվականի որոշման մեջ թույլ է տրվել վրիպակ, այն է` որոշման 1-ին էջում, «գրավոր ընթացակարգով քննելով» արտահայտության փոխարեն նշվել է «դռնբաց դատական նիստում քննելով» արտահայտությունը, Վճռաբեկ դատարանը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի հիմքով անհրաժեշտ և հնարավոր է համարում իր նախաձեռնությամբ վրիպակն ուղղելը, քանի որ այն չի փոխում որոշման բովանդակությունը և էությունը:
Հաշվի առնելով վերը շարադրված հիմնավորումները և ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 123-րդ հոդվածով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածով` Վճռաբեկ դատարանը
Ո Ր Ո Շ Ե Ց
1. Թիվ ՎԴ/8200/05/19 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի 03․03․2022 թվականի որոշման մեջ թույլ տրված վրիպակն ուղղել հետևյալ կերպ.
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի 03․03․2022 թվականի որոշման 1-ին էջում «դռնբաց դատական նիստում քննելով» բառերը փոխարինել «գրավոր ընթացակարգով քննելով» բառերով:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:
Զեկուցող Է. Սեդրակյան դատավորներ Ս. Անտոնյան Ա. Բարսեղյան Հ. Բեդևյան Մ. Դրմեյան Տ. Պետրոսյան Ն. Տավարացյան
Ս. Միքայելյան
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 26 դեկտեմբերի 2022 թվական: